С древнейших времен люди в процессе своей жизнедеятельности вступают
между собой в определенные отношения , большинство из которых регулируется
нормами права и соответственно называются правовыми отношениями. Значительная
часть правовых отношений возникают по поводу создания , приобретения ,
отчуждения , использования , передачи различного имущества и т.п. Это
имущественные отношения , они неоднородны и регулируются в настоящее время
различными отраслями права , в числе которых и гражданское право Основным
источником , из которого берет начало мировая правовая культура , является
Римское гражданское право. Одним из нормативных документов регулирующих
имущественные и связанные с ними неимущественные отношения , на Украине ,
является Гражданский кодекс Украины ( ст. 1 ГК Украины ) введенный в действие 1
января 1964 г.
Рассмотрим поподробнее одну из
кодификаций Римского права - кодификацию Юстиниана или Дигесты.
Дигесты, или Пандекты, представляют
собой собрание отрывков из 2000 сочинений 39 наиболее выдающихся римских
юристов, в основном тех которые имели право официального толкования
законов,9200 отрывков - фрагментов. Дигесты делятся на 50 книг, книги- на титулы
( кроме 30-32 книг, которые не имеют титулов ). Всего в Дигестах собрано 432
титула . Титулы делятся на фрагменты , длинные фрагменты- на
параграфы. Каждый фрагмент содержит отрывок из сочинения одного юриста, в
начале каждого указывается его имя и название источника. Поэтому Дигесты
принято цитировать так : Д.8.3.4-Д-Дигесты, 8-книга, 3-титул, 4-фрагмент.
Основным содержанием Дигест являются
фрагменты, относящиеся к частному праву. Наибольшее количество фрагментов
использовано из сочинений таких
юристов: Ульпиана- 2462, Павла- 2083, Папиниана- 592, Помпония- 585, Гая- 535,
Юлиана- 457, Модестина- 345.
Гражданский кодекс , как и Дигесты ,
призван цивилизованно и в строгом соблюдении закона регулировать
гражданско-правовые отношения между субъектами этих отношений. Споры
возникающие при недобросовестном исполнении своих обязанностей одной из сторон
гражданско-правовых отношений должны
решаться судом. Еще с времен Римской империи государство принимало меры для
соблюдения этого правила. В Дигестах было зафиксировано правило, которое не
разрешало применять силу для восстановления
нарушенного права , а её применение рассматривалось, как самоуправство,
влекущее неблагоприятные последствия. Так кредитор, захвативший имущество
должника для удовлетворения своих требований, обязан был имущество вернуть. При
этом он утрачивал право требования ( Д. 4.2.13. ). Собственник , утративший
владение своей вещью, а затем самоуправно отнявший её у фактического
владельца, обязан был её вернуть
фактическому владельцу, при этом он утрачивал право собственности на эту вещь (
Д. 8.4.7. ). Эта норма закона зафиксированная в Дигестах была призвана сделать
невыгодным решение споров в обход суда.
Способность человека быть носителем определённых прав и обязанностей
теперь называется правоспособностью ( ст. 9 ГК Украины ). Римские юристы не имели
соответствующего современному понятию определения правоспособности, хотя
использовали само понятие. Правоспособность как способность человека быть
носителем права возникает с момента его рождения. Однако, как считали римские
юристы , в некоторых случаях правоспособность может возникнуть и до рождения
ребенка. Юрист Павел писал : “ Кто
находится во чреве , охраняется , как если бы он находился среди людей ,
поскольку дело идет о выгодах самого плода “ ( Д. 1.5.7. ). Следовательно ,
если отец еще не родившегося ребенка умирает , то при разделе наследства учитывалась доля для не родившегося.
Римские юристы обращают
внимание на то , что в отдельных случаях имущество принадлежит не отдельным
гражданам - физическим лицам , а
объединениям. Так юрист Марциан
писал: “ Принадлежат совокупности , а не отдельным лицам , например ,
находящиеся в общинах театры , стадионы и т.п. “ ( Д. 18.6.1. ). Другой юрист
Альфен приводит следующее наблюдение : если в легионе с некоторым временем
полностью обновился состав воинов , то легион все же остается тем самым. То же
и корабль , на котором в результате
ремонтов все части заменены. Он остается все тем же. Далее Ульпиан провозглашает : “ В отношении декурионов или других совокупностей не имеет значения ,
все ли остаются , или остается часть , или
весь состав переменился. Но если даже совокупность свелась к одному
человеку , то большей частью
признается , что можно предъявлять к нему требования в суде и он может
предъявлять требования в суде , так как право
всех сосредоточилось в одном и
остается имя совокупности. Если имеется долг в пользу совокупности , то это не является долгом отдельным лицам “
( Д. 3..4.1-2 ). Аналогичная норма закона есть и в ГК Украины - глава 2, в ней
четко определяются понятия физического и юридического лиц. Создание понятия юридического
лица и определение основных его признаков имеет корни в Римском праве.
Результатом длительного и довольно трудного развития идеи
юридического лица стало признание классическим правом следующих признаков этого
субъекта прав:
а) в сфере
гражданско-правовых отношений корпорации приравниваются к физическим
лицам. Гай уже признал , что общины рассматриваются как частные лица ( Д. 50.16.16 ) ;
б) выход из состава объединения отдельных лиц
ни в коей мере не влияет на его юридическое положение ;
в)
имущество корпорации не является ни общей собственностью всех членов корпорации
, ни её отдельных членов. Это
обособленная от её членов собственность самой корпорации как особого субъекта
прав ;
г)
корпорация от своего собственного имени имеет право вступать в любые
гражданско-правовые отношения как с физическими , так и с юридическими лицами.
Эти отношения осуществляются посредством физических лиц , уполномоченных
на это в установленном порядке.
Принципы
этих норм Римского гражданского права просматриваются в ст. 23-38 ГК Украины.
Статья
86 ГК Украины определяет право
собственности в Украине, как урегулированные законом общественные
отношения по владению , пользованию и распоряжению имуществом. Собственность в
Украине выступает в следующих формах:
1. частная;
2. коллективная;
3. государственная;
Римское право отличало владение вещью
на праве собственности , от владения вещью на других основаниях. Владение ,
основанное на праве ,- это уже не владение , а право собственности.
Фактическое обладание вещью может быть
основано не только на праве собственности , а на любом другом ( например , на
договоре найма вещи ), но все равно не будет владением, поскольку основано на
праве. Владение же как фактическое обладание вещью - это просто факт. Римские
юристы слово “ владение “ - prossesio выводили
от sedere -
сидеть , оседать , а само владение от positio - поселение. “ Владение было названо ,- как говорит
Лабеон ,- от оседаний ( будучи ) как бы поселением, так как оно естественно
удерживается тем , кто на нем стоит ... “ ( Д. 41.2.1 ). Другой юрист Нерва-
сын говорил , “ что и собственность на вещи произошла от естественного владения
(Д. 41.2.1 ).
Как мы
видим Римские юристы знали договор найма и определяли его , как передача
имущества собственником нанимателю с целью извлечения прибыли. Аналогичная норма
имеется в главе 25 “ Имущественный наем “ ГК Украины в этой главе определяются
принцип , форма, сроки , обязанности сторон при исполнении договора найма.
Другой
разновидностью прав на чужие вещи
является залоговое право , возникшее в раннереспубликанский период. Единого термина
для его обозначения римляне не знали. Однако сущность залога оставалась
постоянной - обеспечение определенного обязательства. Таким образом , залог -
это средство обеспечения исполнения обязательства , устанавливающее вещное
право залогополучателя на предмет
залога. Вещное право залогополучателя заключалось не в пользовании чужой вещью , как это имеет место в других
правах на чужие вещи , а в праве распорядиться заложенной вещью в соответствии с законом. Право распоряжения
залогополучателя ограниченно лишь правом продажи предмета залога ( Д. 13.7.4 ).
При некоторых формах залога
кредитору принадлежало право
владения предметом залога , иногда право на присуждение собственности ,
пользования и получения доходов. Залоговое право устанавливается передачей должником-залогодателем
заранее обусловленной вещи ( предмета залога ) кредитору-залогополучателю.
Залоговое право - это право кредитора в случае неисполнения должником
обязательств обратить взыскание на заранее определенную вещь , независимо от
того , у кого она находится . оно предпочтительнее других требований. Эти основные
принципы залога сохранились и до наших дней. Залог , как вид обеспечения
обязательств предусмотрен ст. ст. 176, 181 ГК Украины , которые , как и Дигесты
предусматривают право кредитора в случае невыполнения должником обеспеченного
залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного
имущества преимущественно перед другими кредиторами.
Обязательственное
право является основным разделом римского ( и любого другого ) гражданского
права. Оно регулирует имущественные отношения в сфер производства и
гражданского оборота. В источниках
римского права обязательство ( obligatio ) определяется следующим образом :
обязательство представляет собой правовые оковы , вынуждающие нас что-то
исполнить согласно законам нашего государства - obligatio
est juris vinculum , quo necessitate adstringimur alicujus covendae rei secundum
nostrae civitatis jura ( Д.
1.3.13 ). Понятие обязательств и основания их возникновения предусмотрены
ст.151 ГК Украины.
В римском
праве местом исполнения обязательств , определялось местом возможного
предъявления иска из данного обязательства , таким местом по общему правилу
считалось место жительства должника ( ответчика ) или Рим по принципу : Roma communis nostrf patria est ( Д 50.1.33 )- Рим наше общее отечество.
Этот принцип частично сохранен в ст. 167 ГК Украины , которая говорит , что обязательство
должно быть исполнено в месте определенном в законе , договоре и т.п. из которого
возникло обязательство, а если место не определено то исполнение должно быть
исполнено по месту жительства кредитора-
по денежному обязательству или по месту жительства должника по всем другим обязательствам.
Кроме личной
собственности в Риме знали общую совместную собственность. Еще древний классик Сцевола
высказал идею собственности многих лиц
на одну вещь в идеальных долях - pars pro indiviso
( Д. 50.16.25 ). Идея получила дальнейшее развитие, не может быть
несколько прав собственности на одну и туже вещь , но одно право собственности на
одну и ту же вещь вполне может принадлежать
нескольким лицам , и тогда налицо право общей собственности , которое римские
юристы называли communio или condominium. В ГК Украины понятие общей
собственности определяется ст. 112 , 113. Различают общую долевую собственность
( собственность с определением долей ) и общую совместную собственность ( без
определения долей ).
Возникновение
и прекращение права собственности закреплено ст. 128 ГК Украины. Согласно которой
оно возникает с момента передачи вещи если иное не предусмотрено законом. Право
собственности может возникать только на законных основаниях. Римские юристы
писали в Дигестах , что изменить
свою владельческую волю было нельзя : nemo sibi
causam prossessionis mutare potest (
Д. 41. 23.19 ) - никто не может изменить сам себе основание владения.
Способ приобретения владения зависел
также от и от характера владения - добросовестное владение приобреталось одним
способом, недобросовестное - другим ( то же и в случаях законного и незаконного владения).
Из всего
вышесказанного видно , что Дигесты , как и Римское право в общем принадлежат к
тем вершинам человеческой мысли , которые и сейчас , через много лет после их
создания , поражают свей грандиозностью.